Eija Multimäki TÖRKEÄN JA TAVALLISEN PAHOINPITELYN RAJANVETO 1. Johdanto 1.1. Säännökset Pahoinpitelyä ja törkeää pahoinpitelyä koskevat säännökset ovat rikoslain 21 luvussa. Pahoinpitelyä koskevan 5 :n (21.4.1995/578) mukaan rikoksentekijä, joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Rikoslain 21 luvun 6 :n (13.7.2001/654) mukaan rikoksentekijä on tuomittava törkeästä pahoinpitelystä, jos pahoinpitelyssä 1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila, 2) rikos tehdään erityisen raa alla tai julmalla tavalla tai 3) käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Edellä kerrotuilta osin lainkohdat ovat olleet samansisältöisinä voimassa 1.9.1995 lähtien. Hallituksen esityksessä tuodaan esiin, että mainittua ajankohtaa aikaisemmin voimassa olleessa törkeää pahoinpitelyä koskevassa säännöksessäkin ankaroittamisperusteet olivat olleet asiallisesti samat. Niihin tosin tehtiin tuolloin vähäisehköjä tarkistuksia. Säännöksen kohtaa yksi koskien aikaisemmassa laissa oli seurauksina lueteltu vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus ja hengenvaara. Näistä viimeksi mainittu muutettiin siis hengenvaaralliseksi tilaksi, mutta asiallista muutosta tällä ei hallituksen esityksen mukaan tarkoitettu. Kohtaa kaksi koskien säännöstä muotoiltiin kielellisesti hieman toisin, sillä aikaisemmassa laissa tältä osin peruste oli kirjattu muotoon jos rikos tehdään erityistä raakuutta tai julmuutta osoittavalla tavalla. Kohtaa kolme koskien säännöksen muuttaminen merkitsi osin myös asiallista muutosta. Tässä kohdassa ankaroittamisperusteeksi kirjattiin käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä aikaisemman säännök- 73
sen sanamuodon aseen tai muun hengenvaarallisen välineen käyttäminen sijasta. Tällä muutoksella oli tarkoitus korostaa normia varsinaisten aseiden käytön suuremmasta tuomittavuudesta. Tunnusmerkistöön vuonna 1995 tehdyistä muutoksista keskeisin kuitenkin oli, että ankaroittamisperusteet luetellaan nykyisin voimassa olevassa laissa tyhjentävästi eikä aikaisemmin voimassa olleen lain tapaan esimerkkeinä. 1 Olennaista muutosta aikaisempaan merkitseekin, ettei tunnusmerkistöä ole enää mahdollista soveltaa viime kädessä rikoksen kokonaisarvioinnin perusteella, vaan samalla pitää toteutua jokin säännöksen 1 momentin 1-3 kohdassa mainituista seuraamukseen, tekotapaan tai pahoinpitelyvälineeseen liittyvistä olosuhteista. Vuoden 1995 jälkeen törkeää pahoinpitelyä koskevaa lainkohtaa on muutettu vuonna 2001. Minimirangaistus korotettiin tällä 1.9.2001 voimaan tulleella muutoksella kuudesta kuukaudesta yhden vuoden vankeusrangaistukseksi rangaistusmaksimin pysyessä edelleen kymmenen vuoden vankeusrangaistuksena. Säännöstä ei muilta osin muutettu eli edellä mainitut ankaroittamisperusteet säilyivät entisellään. Mainitun rangaistusasteikkoon tehdyn muutoksen tavoitteena oli osoittaa entistä paheksuvampi suhtautuminen törkeään väkivaltaan. 2 Oikeuskäytännössä törkeistä pahoinpitelyistä oli ennen lainmuutosta usein tuomittu alle vuoden mittaisia rangaistuksia. Esimerkiksi vuonna 1999 niissä tapauksissa, joissa oli tuomittu rangaistus vain yhdestä törkeästä pahoinpitelystä eikä vähentämisperusteita ollut sovellettu, alle vuoden mittaisiin rangaistuksiin oli päädytty 61 prosentissa. 3 Esitöissä tuotiin esiin näkökohta, että tällaiset rangaistukset ovat liian lieviä. Hallituksen esityksessä muun muassa todettiin, että kun otetaan huomioon perusteet, jotka tekevät pahoinpitelystä törkeän, alle vuoden pituisia vankeusrangaistuksia ei voida pitää oikeasuhtaisina. 4 1.2 Lainmuutosten rajanvetoa koskevat vaikutukset Törkeää pahoinpitelyä koskevat ankaroittamisperusteet ovat nykyisessä 1.9.1995 voimaan tulleessa laissa edellä kerrotuin tavoin asiallisesti samat kuin aikaisemmassa laissa, mutta säännökseen tehdyt muutokset kuitenkin merkitsivät asiallistakin muutosta muun muassa rajaten ankaroittamisperusteet säännöksessä nimenomaan mainittuihin perusteisiin. Korkein oikeus onkin sovellettavaa lakia valitessaan muun muassa tapauksissa KKO 1996:65 sekä KKO 1998:1 katsonut uuden lain lievemmäksi ja soveltanut ratkaisuissaan tätä lakia tekoihin, jotka olivat tapahtuneet jo ennen uuden lain voimaantuloa. Ensimmäisessä tapauksessa oli arvioitu sitä, oliko tekovälineenä käytetty kumipamppu säännöksen 3 kohdassa tarkoitettu hengenvaarallinen väline, ja toisessa tapauksessa sitä, 1 HE 94/1993 vp, s. 96 2 HE 213/2000 vp, s. 16 3 HE 213/2000 vp, s. 8-9 4 HE 213/2000 vp, s. 14 74
oliko teossa aiheutettua tilaa pidettävä 1 kohdassa tarkoitettuna hengenvaarallisena tilana. 5 Törkeän pahoinpitelyn rangaistusasteikon osalta vuonna 2001 tehtyä muutosta valmisteltaessa oli arveltu, että minimirangaistuksen näin huomattava korotus voi johtaa siihen, että osa aikaisemmin törkeänä pahoinpitelynä rangaistuja tekoja vastaavista teoista tulisi rangaistavaksi tavallisina pahoinpitelyinä. Lainmuutoksella ei ollut kuitenkaan ollut tarkoitus muuttaa rajanvetoa siitä, milloin teko on törkeä ja milloin tavallinen pahoinpitely. Esitöissä todettiin kuitenkin olevan selvää, että rangaistusasteikon muutoksen jälkeen tämä rajanveto on käytännössä vielä nykyistäkin tärkeämpi ja sen yhtenäisyyteen on pyrittävä. 6 Poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelytapausten määrä on viime vuosina ollut kasvusuuntainen. Pahoinpitelyrikoksia oli tullut poliisin tietoon vuonna 1999 yhteensä 26.223, vuonna 2000 yhteensä 27.820, vuonna 2001 yhteensä 27.329 ja vuonna 2002 yhteensä 28.022. Näistä luvuista törkeiden pahoinpitelyjen osuudet olivat vastaavasti 1.805, 1.972, 2.119 ja 2.145. 7 Törkeiden pahoinpitelyjen osalta poliisin tietoon tulleet teot ovat siis vuosittain tasaisesti kasvaneet. Tämä määrän kasvu sekä vuonna 2001 törkeän pahoinpitelyn rangaistusasteikkoon tehty minimirangaistuksen korotus huomioon ottaen voitaneen olettaa, että hovioikeuksiin valitusasioina vireille tulleet törkeää pahoinpitelyä koskevat asiat olisivat lisääntyneet erityisesti vuoden 2001 jälkeen eli kun syyskuussa 2001 ja sen jälkeen tehdyt törkeät pahoinpitelyt olisivat kerenneet hovioikeuskäsittelyvaiheeseen. Helsingin hovioikeuden asianhallintaan kirjatut tiedot eivät kuitenkaan tue edellä kerrottua oletusta. Asianhallinnan tietojen mukaan törkeänä pahoinpitelynä kirjattuja asioita oli vuonna 2000 saapunut yhteensä 80 ja vuonna 2001 yhteensä 106 kappaletta. Tämän jälkeen lukumäärä on laskenut. Vuonna 2002 näitä asioita oli saapunut vain 76 ja vuonna 2003 vain 75. 8 Mainitut lukumäärät osaltaan tukisivat sitä lain valmistelutöiden aikana arveluna esitettyä seikkaa, että vuonna 2001 rangaistusasteikkoon tehdyllä muutoksella on ollut vaikutuksia myös tekojen törkeysarviointiin. 2. Rajanveto ja rikoslain yleiset opit 2.1. Laillisuusperiaate Pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn rajanvedon kannalta merkittävä rikoslain 1.1.2004 voimaan tulleen yleisen osan säännös on laillisuusperiaatetta kos- 5 Tapauksista tarkemmin jäljempänä kohdissa 3.2-3.4. 6 HE 213/2000 vp, s. 15. 7 Optula: Rikollisuustilanne 2002, s. 35. 8 Helsingin hovioikeuden asianhallintaan asiat kirjataan päärikokseksi katsottavan eli törkeimmän asiaan liittyvän rikoksen mukaan. Näin ollen lukumäärissä eivät ole mukana esimerkiksi sellaiset tapaukset, joissa päärikos on tappo ja tämän kanssa samalla diaarilla käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy toisena tekona myös törkeä pahoinpitely. 75
keva lainkohta. Tätä koskevan rikoslain 3 luvun 1 :n 1 momentin (515/2003) mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Säännöksen 2 momentin mukaan rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin. Rikoslakimme tosin oli jo ennen vuoden 2004 alusta voimaan tullutta muutostakin rakentunut laillisuusperiaatteen varaan. Periaatetta koskeva säännös oli myös sisältynyt jo vuodesta 1995 lähtien hallitusmuodon 6a :än ja sittemmin perustuslain 8 :än. Lisäksi rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen ajallista sovellettavuutta koskeva 3 oli sisältänyt myös laillisuusperiaatteeseen liittyvän taannehtivuuskiellon. Periaatetta ei kuitenkaan sellaisenaan ollut aikaisemmin nimenomaisesti kirjattuna rikoslakiin. Laillisuusperiaatetta koskeva uusi säännös vastaa asiallisesti perustuslain 8 :n ensimmäistä virkettä. Erona kuitenkin on, että uudessa säännöksessä korostetaan analogiakieltoa sekä lain ja tunnusmerkistön täsmällisyyskieltoa. Korostavana terminä säännökseen on otettu sana nimenomaan. 9 Lisäksi erona on, että laillisuusperiaate ulotetaan säännöksessä koskemaan rangaistusten ohella muita rikosoikeudellisia seuraamuksia. 10 Laillisuusperiaatteeseen sisältyy eri ulottuvuuksia, joista uudessa lainkohdassa säädetään omissa momenteissaan. Lainsoveltajaa koskien periaatteeseen sisältyy vaatimus siitä, että lainkäyttöpäätökset sidotaan rikoslain kirjaimeen. Tuomarin on näin ollen perustettava toimintansa lainsäätäjän tekemiin ratkaisuihin eikä hän voi mennä lain ulkopuolelle. Vain laissa säädetystä rikoksesta saa siis tuomita ja vain laissa määrättyyn rangaistukseen. Tuomari ei myöskään voi syytetyn vahingoksi täydentää lakia analogiapäätelmään turvautumalla. Laillisuusperiaatteeseen kuuluu lisäksi niin tuomaria kuin myös lainsäätäjää koskeva taannehtivan rikoslain kielto. Lainsäätäjä ei saa määrätä taannehtivasti rangaistavaksi sellaisia tekoja, jotka eivät ennen lakia olleet kriminalisoituja eikä lakia myöskään saa soveltaa taannehtivasti sellaisen teon rankaisemiseksi, joka ei vielä tekohetkellä ollut rangaistava. Taannehtivasta rikoslain kiellosta on tehty lainkäyttäjän toimintaa koskeva poikkeus. Lievemmän lain periaatteen mukaisesti, jos rikoksen tekemisen jälkeen voimaan tullut uusi laki johtaisi syytetylle lievempään lopputulokseen, on sovellettava uutta lakia. Lain ankaroituessa olisi taas sovellettava vanhaa lakia. Laillisuusperiaatteeseen kuuluu vielä lainsäätäjään kohdistuva epätäsmällisyyskielto. Rikoslain tulee olla sisällöltään täsmällinen ja rikoslain säännösten on oltava tarkkarajaisia. 11 Laillisuusperiaatteen kannalta tarkasteltuna törkeää pahoinpitelyä koskevaan säännökseen tuli vuonna 1995 merkittävä parannus, kun edellä jo todetuin tavoin ankaroittamisperusteet kirjattiin säännökseen tyhjentävästi aikaisemman esimerkkiluettelon sijasta. Näin ollen lainkohta täyttää nykyisin paremmin laillisuusperiaatteeseen liittyvän täsmällisyysvaatimuksen. 9 Tämän perusoikeusnormia tarkentavan sanan lisäämistä olivat muun muassa Matikkala ja Lahti arvostelleet. Matikkala 2003, ss. 222, ja Lahti 2003, ss. 147. 10 HE 44/2002 vp, s. 32. 11 HE 44/2002 vp, s. 29. 76
Tulkintaongelmia lainmuutos ei kuitenkaan ole poistanut. Vaikka laillisuusperiaatteeseen kuuluukin, ettei syytetyn vahingoksi lakia voida täydentää analogiapäätelmään turvautumalla, periaate ei estä tulkitsemista. Lain soveltaminen eli konkreettisen tapauksen ja abstraktin oikeusnormin vastaavuuden toteaminen edellyttää aina tulkintaa eikä tuomari voi olla pelkkä lainsäätäjän tahdon mekaaninen toteuttaja. Oikeuskäytännössä onkin jouduttu tulkitsemaan ja ottamaan kantaa siihen, mitä esimerkiksi törkeää pahoinpitelyä koskevassa lainkohdassa tarkoitetaan 1 kohdan hengenvaarallisella tilalla. Mikäli jokin 1-3 kohdan ankaroittamisperuste tapaukseen soveltuu, jokaisessa kysymyksessä olevaa rajanvetoa koskevassa tapauksessa tulee vielä arvioitavaksi, onko ja minkä seikkojen vuoksi teko myös kokonaisuutena arvioiden törkeä. 2.2. Ajallinen soveltuvuus Laillisuusperiaatteeseen yhtenä ulottuvuutena sisältyvä edellä mainittu taannehtivuuskielto liittyy läheisesti rikoslain ajalliseen sovellettavuuteen. Ajallista soveltuvuutta koskeva säännös onkin sijoitettu laillisuusperiaatetta koskevan säännöksen välittömään läheisyyteen rikoslain uuden 3 luvun 2 :än. Nyt kysymyksessä olevaa rajanvetoa koskevat lähinnä lain ajallista soveltuvuutta koskevan säännöksen 1 ja 2 momentit. Säännöksen 1 momentin mukaan rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. Säännöksen 2 momentin mukaan, jos tuomittaessa on voimassa toinen laki kuin rikosta tehtäessä, sovelletaan kuitenkin uutta lakia, jos sen soveltaminen johtaa lievempään lopputulokseen. Tätä lainkohtaa pääosin vastaava säännös sisältyi aikaisemmin rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 3 :än. Kuten muun muassa jo edellä kohdassa 1.2. mainituista korkeimman oikeuden lainvalintaa koskevista ratkaisuista ilmenee, törkeää pahoinpitelyä koskevaa vuonna 1995 muutettua säännöstä voidaan ainakin joiltain osin pitää aikaisempaa lakia lievempänä. Korkein oikeus olikin ratkaisuissaan soveltanut uutta lakia. Uudempia viime vuosien aikana ennen ja jälkeen 1.9.2001 tapahtuneita pahoinpitelytekoja tuomioistuimissa käsiteltäessä tuolloin voimaan tulleen uuden ja vanhan lain välillä tehtävä valinta ei aiheuta ongelmia kysymyksessä olevan kaltaisissa pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn rajanvetoa koskevissa tapauksissa. Minimirangaistuksen huomattavan korotuksen jälkeen uuden lain soveltaminen ei tällaisissa tapauksissa voi johtaa lievempään lopputulokseen ja näin ollen on ilmeistä, että ennen 1.9.2001 tapahtuneet teot tulevat tuomituiksi tekohetkellä voimassa olleen säännöksen perusteella. 2.3. Perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat Kysymyksessä olevaan rajanvetoon läheisesti liittyvissä rikoslain uusissa laillisuusperiaatetta ja ajallista sovellettavuutta koskevissa säännöksissä ja niiden esitöissä korostuvat erityisesti syytetyn oikeudet. Oikeusturvasyistä onkin tar- 77
peen määrittää tarkasti ne rajat, joissa rikoslain rangaistuksia saa käyttää, sillä rangaistukset merkitsevät puuttumista kansalaisten keskeisiin perusoikeuksiin, kuten vankeusrangaistukset vapauteen. Yksittäisen syytetyn omien oikeuksien kannalta ongelmallista ei ole, mikäli tuomioistuin jossain tapauksessa toimisi vuoden 2001 lain muutoksen jälkeen edellä kohdassa 1.2. viitatuin tavoin ja tuomitsisi tekijän pahoinpitelystä, vaikka teko täyttäisi törkeän pahoinpitelynkin tunnusmerkistön. Syytettyjen yhdenvertainen kohtelu ja muiden asiaan osallisten, erityisesti asianomistajien, oikeudet huomioon ottaen on kuitenkin tärkeää, että toisiaan vastaavissa tapauksissa tuomioistuimet noudattavat tuomitsemiskäytännössä samanlaista linjaa. Rikoslakiin nyt kirjattujen periaatteiden lisäksi tuleekin rikosasioita käsiteltäessä muistaa perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat laajemmin ja noudattaa Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia, kuten Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusta, sekä myös perustuslakimme säännöksiä. Perustuslain 21 :ssä muun muassa säädetään oikeusturvasta ja säännökseen sisältyvä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskeva periaate jo edellyttää, että syytetyn oikeuksien lisäksi huolehditaan muun muassa asianomistajien oikeuksien toteutumisesta. Asiat on käsiteltävä ja ratkaistava säädettyjä lakeja noudattaen. 12 Nykyisin perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta onkin yleisesti hyväksytty tulkintatapa. Tämä tarkoittaa sellaiseen lopputulokseen päätymistä, jossa parhaiten otetaan huomioon eri osapuolten perus- ja ihmisoikeudet. 13 Törkeää pahoinpitelyä koskevan vuoden 2001 lainmuutoksen esitöissä oli edellä mainituin tavoin nimenomaisesti tuotu esiin, ettei rangaistusasteikkoon tehtävällä muutoksella ollut tarkoitus vaikuttaa tekojen törkeysarviointiin. Mikäli tuomioistuimet tästä huolimatta ryhtyisivät soveltamaan lakia toisin kuin lakia säädettäessä oli tarkoitettu, tuomioistuimet ryhtyisivät tosiasiassa käyttämään lainsäätäjälle kuuluvaa valtaa. 3. Rajanveto oikeuskäytännössä 3.1. Yleistä Tutkimusta varten on pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn rajanvetoa koskevaa oikeuskäytäntöä käyty läpi siten, että korkeimman oikeuden ratkaisujen lisäksi on tarkasteltu vuonna 2000 ja sen jälkeen Helsingin hovioikeuteen saapuneita törkeää pahoinpitelyä koskevia asioita, joissa hovioikeus on antanut tuomionsa vuonna 2002 tai 2003. Tarkastellut tuomiot on haettu asianhallintajärjestelmästä hakusanalla törkeä pahoinpitely ja tuomioista on otettu tarkempaan tarkasteluun ne, joiden osalta hovioikeuden ratkaisuun kirjattujen valitusten ja vastausten vaatimus- ja perusteosasta oli havaittavissa, että ne koskevat nimenomaan kysymyksessä olevaa rajanvetoa. 12 Perus- ja ihmisoikeusnäkökohtien merkityksestä Lahti 2003, s. 146-147. 13 Nuutila 1997, s. 59. 78
Tarkoituksena on erityisesti ollut selvittää vuoden 2001 lainmuutoksen vaikutuksia oikeuskäytäntöön ja tämän vuoksi tutkimuksessa on tarkemmin käyty läpi hovioikeuden melko tuoreita ratkaisuja. Tarkastelluista ratkaisuista on jäljempänä erikseen mainittu tapaukset, joissa on tuotu esiin nimenomaan nyt kysymyksessä olevaan rajanvetoon liittyviä tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia yksityiskohtia ja tulkintoja koskien törkeää pahoinpitelyä käsittelevän säännöksen 1-3 kohtien ankaroittamisperusteita. 14 Korkeimman oikeuden vanhempiakin ratkaisuja on kuitenkin tuotu esiin aikaisempien tulkintojen selvittämiseksi. 3.2. Vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila Korkein oikeus on katsonut vaikeaksi ruumiinvammaksi muun muassa rumentavan arven sekä otsaluun ja nenänjuuren rumentavan sisäänpainuman aiheuttaman kasvojen rumentumisen (KKO 1932-I-7), toisen silmän näkökyvyn vähentymisen kolmanteen osaan (KKO 1955-II-49) sekä kuulon kadottamisen toisesta korvasta (KKO 1953-II-130). Helsingin hovioikeuden antamissa ratkaisuissa vaikean ruumiinvamman arvioinnista on ollut kysymys muun muassa 3.2.2003 annetussa tuomiossa nro 332. Asianomistajalle oli aiheutunut 3.3.2000 tapahtuneesta pahoinpitelystä muun muassa nenänmurtuma. Hovioikeuden enemmistö päätyi käräjäoikeuden ratkaisusta poikkeavaan lopputulokseen katsoen, etteivät vammat ole vaikeita ruumiinvammoja. Yksi jäsen oli kuitenkin eri mieltä. Eri mieltä olleen jäsenen lausunnosta ilmenee, että lääkärinlausunnossa on esitetty, että nenävamma on ollut omiaan aiheuttamaan selkeää funktionaalista haittaa, tukkoisuutta ja huomattavaa kosmeettista haittaa. Nenänleikkauksia oli jo tehty kaksi ja lääkärintodistuksen mukaan korjausleikkauksia vamma tulee vielä vaatimaan, mahdollisesti yhden tai kaksi. Lääkärinlausunnon mukaan nenävammaa ei voida kokonaan korjata ja vammasta jää pysyvä kosmeettinen haitta kasvoihin. Eri mieltä olleen jäsenen lausuntoon kirjatut seikat viittaisivat siihen, että tapauksessa on vastaavankaltaisia piirteitä kuin edellä mainitussa kasvojen rumentumista koskevassa tapauksessa KKO 1932-I-7. Hovioikeuden enemmistö kuitenkin katsoi teon nuorena henkilönä tehdyksi pahoinpitelyksi. Rangaistusta hovioikeuden enemmistökään ei tosin käräjäoikeuden tuomitsemasta 8 kuukauden ehdollisesta vankeusrangaistuksesta alentanut. Lainkohdassa tarkoitettuna vakavana sairautena voidaan pitää esimerkiksi HIVinfektiota. 15 Oikeuskäytännössä aiheutettuun sairauteen perustuen tekijä on tuo- 14 Kaikki jäljempänä mainitut Helsingin hovioikeuden ratkaisut ovat lainvoimaisia. Tuomioista vain 26.3.2002 annettuun ratkaisuun nro 884 ja 3.2.2003 annettuun ratkaisuun nro 332 oli haettu valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, mutta kumpaankaan näistä lupaa ei ollut myönnetty. 15 Matikkala 2000, s. 111. 79
mittu törkeästä pahoinpitelystä muun muassa korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 1994:10. Tapauksessa vastaaja oli saattanut asianomistajan tiedottomaan tilaan olueen sekoitetuilla lääkkeillä. Korkeimman oikeuden ratkaisussa todetaan, että syytetty oli huumaamalla tahallaan aiheuttanut asianomistajalle tajuttomuutena ilmenneen sairauden. Lainkohdassa mainitulla hengenvaarallisella tilalla tarkoitetaan lain esitöiden mukaan toteutunutta konkreettista seurausta, hengenvaarallista tilaa eikä vain konkreettista vaaraa. 16 Tätä ankaroittamisperustetta koskee korkeimman oikeuden tapaus KKO 1998:1. Mainitussa tapauksessa vastaaja oli 20.8.1995 käsin ja vyöllä kuristanut asianomistajaa. Kuristaminen oli päättynyt ennen kuin eräs kolmas henkilö oli saapunut paikalle. Lääkärin mukaan asianomistajan tila olisi kuristamisen seurauksena saattanut muodostua 5-6 tunnin kuluttua hengenvaaralliseksi, mikäli hän ei olisi saanut lääkärinhoitoa. Korkein oikeus totesi riidattomasti jääneen selvittämättä, että pahoinpitely olisi aiheuttanut asianomistajalle laissa tarkoitetun hengenvaarallisen tilan, vaikka hän olisi jäänyt vaille hoitoa. Korkein oikeus totesi ottaneensa pahoinpitelyn laadun ja muut teon olosuhteet huomioon rangaistusta mitattaessa ja tuomitsi tekijän pahoinpitelystä 1 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. 17 Ratkaisusta oli äänestetty kahden jäsenen ollessa asiasta eri mieltä. Yksi jäsen oli ollut eri mieltä hengenvaarallisen tilan arvioinnin osalta ja hän tuomitsi tekijän törkeästä pahoinpitelystä 2 vuodeksi vankeuteen. Toinen eri mieltä ollut jäsen oli katsonut teon käräjäoikeuden ja hovioikeuden tavoin tapon yritykseksi. 3.3. Erityisen raaka tai julma tekotapa Lain esitöistä ilmenee, että pahoinpitelyä voidaan pitää erityisen raakana muun muassa silloin, kun uhria potkitaan päähän ja erityisen julmana silloin, kun pahoinpitely kohdistetaan puolustuskyvyttömään henkilöön. 18 Korkeimman oikeuden tapauksesta KKO 1980-II-7 ilmenee, että muun muassa puukengällä päähän potkimista on oikeuskäytännössä pidetty erityistä raakuutta osoittavana pahoinpitelytapana. Helsingin hovioikeus on 2.1.2003 antamallaan tuomiolla nro 2 pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion, jossa 8.4.2001 tapahtunut teko katsottiin tavalliseksi pahoinpitelyksi. Käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee, että tapauksessa kaksi vastaajaa oli lyönyt ja potkinut asianomistajaa, joka oli välillä lyöntien ja potkujen johdosta 16 LaVM 22, HE 94/1993 vp, s. 12. 17 Heinonen ym. 2002, s. 778: Yksikään asian ratkaisseista oikeusasteista ei vedonnut tekotapaa koskevaan kvalifiointiperusteeseen. Näin siitä huolimatta, että pitkään jatkunutta (käsin ja vyötä apuna käyttäen tapahtunutta) kuristamista voisi hyvällä syyllä pitää raakana ja julmana tekotapana. 18 HE 94/1993 vp, s. 96. 80
pudonnut maahan. Tästä huolimatta vastaajat olivat jatkaneet pahoinpitelyä, kunnes tämä oli menettänyt tajuntansa. Asianomistajalle oli teosta aiheutunut turvotusta otsalle, mustelmia silmien ympärille ja kaulalle sekä silmiin verenpurkaumia sekä nenänmurtuma. Tuomioon tapahtumista ja asianomistajalle aiheutuneista vammoista kirjatut seikat huomioon ottaen näyttäisi siltä, että kysymyksessä olevassa tapauksessa on käytetty sellaisia tapoja, jotka sinänsä voisivat hallituksen esityksen mukaan tehdä teon erittäin raakaa tai julmaa tekotapaa osoittavaksi. Katsoessaan teot kuitenkin pahoinpitelyksi hovioikeus otti vastaajille rangaistuksia mitatessaan rikoslain 7 luvun 6 :n nojalla rangaistuksia alentavana seikkana huomioon heille tuomittuja aikaisempia vankeusrangaistuksia, mutta tästä huolimatta se korotti käräjäoikeuden vastaajille pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta tuomitsemat 6 kuukauden yhteiset vankeusrangaistukset molempien osalta 9 kuukaudeksi vankeutta. Hovioikeuden viimeksi mainittu ratkaisu pahoinpitelyn törkeysarvioinnista ei näyttäisi poikkeavan korkeimman oikeuden viitoittamasta linjasta. Tapauksessa KKO 1996:65 korkein oikeus ei katsonut tekotavan olleen erityisen raaka tai julma. Ratkaisusta ilmenee, että kaksi vastaajaa oli 24.4.1993 pahoinpidellyt asianomistajaa kumipampulla lyöden ensin tätä nenänvarteen ja tämän jälkeen toisen vastaajan pitäessä asianomistajaa kiinni toisen vastaajan toimesta päähän, selkään ja muualle vartaloon. Asianomistaja oli menettänyt lyöntien seurauksena tajuntansa. Hänelle oli aiheutunut silmän alapuolelle verenpurkauma, päähän raapaumia ja kuhmuja, selkään punertavia juomuja sekä käden kahden kämmenluun murtuma. 19 Korkein oikeus tuomitsi tekijän pahoinpitelystä ja kotirauhan rikkomisesta yhteiseen 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. 3.4. Ampuma- tai teräase tai muu niihin rinnastettava hengenvaarallinen väline Edellä jo kerrotuin tavoin törkeää pahoinpitelyä koskevaa lainkohtaa vuonna 1995 muutettaessa tarkoituksena oli korostaa varsinaisten aseiden käytön tuomittavuutta. 20 Nykyisin voimassa olevaan lakiin tältä osin kirjatun kaltaista sa- 19 Mainitun ratkaisun perusteluista ei tarkoin ilmene, mitä korkein oikeus on tarkoittanut, kun se toteaa ensin samassa kappaleessa tapahtumista tarkemmin kerrottuaan, että pahoinpitelyä ei pelkästään sillä käräjäoikeuden mainitsemalla perusteella, että toinen tekijöistä on pidellyt uhria kiinni toisen lyödessä, voida katsoa tehdyn erityisen raa alla tai julmalla tavalla. Onko siis asiassa vedottu raa an ja julman tekotavan osoittavana seikkana yksistään tähän kiinnipitämiseen ja olisiko mahdollisesti voitu päätyä toiseen lopputulokseen, mikäli muihinkin seikkoihin olisi vedottu ja jos käräjäoikeuskin olisi näin ollen tämän raa an ja julman tekotavan osalta perustellut asiaa toisin? 20 Edellä kohta 1.1. 81
namuotoa käytetään törkeän pahoinpitelyn lisäksi myös rikoslain 31 luvun 2 :ssä törkeän ryöstön tunnusmerkistössä. Törkeää ryöstöä koskevan lainkohdan esitöistä ilmenee, että ampuma-aseeseen rinnastettavia hengenvaarallisia välineitä ovat esimerkiksi erilaiset pommit, myrkylliset tai tukahduttavat kaasupanokset ja räjähteet. Teräaseisiin eli muun muassa tikareihin, stiletteihin ja pistimiin rinnastettavia hengenvaarallisia välineitä taas ovat esimerkiksi jousipatukka ja nyrkkirauta sekä erilaiset ketjusta, kaapelista, metalliputkesta tai vaijerista valmistetut ja niihin rinnastettavat lyömäaseet. 21 Oikeuskäytännössä on useissa pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn rajanvetoa koskevissa tapauksissa ollut kysymys teoista, joissa on käytetty veistä tai muuta selkeästi teräaseeksi katsottavaa välinettä. Useissa tapauksissa on myös muunlaisten välineiden osalta tullut harkittavaksi, onko tekovälinettä pidettävä lainkohdassa tarkoitetun kaltaisena ampuma- tai teräaseeseen rinnastettavana hengenvaarallisena välineenä. Selkeästi teräaseena pidettävän välineen käytöstä on ollut kysymys muun muassa Helsingin hovioikeuden 14.3.2003 antamassa tuomiossa nro 790. Teossa oli käytetty kääntöveistä ja syyttäjä oli käräjäoikeudessa vaatinut rangaistusta tästä 13.1.2001 tapahtuneesta rikoksesta katsoen teon törkeäksi pahoinpitelyksi, mutta käräjäoikeus oli törkeysarviointia tarkemmin perustelematta 12.12.2001 antamassaan tuomiossa katsonut teon pahoinpitelyksi. Hovioikeus päätyi asiassa toiseen lopputulokseen ja ratkaisunsa perusteluissa hovioikeus toi esiin muun muassa seuraavia seikkoja: Vastaaja oli toisen henkilön pidellessä asianomistajaa takaapäin kaulasta lyönyt tätä useita kertoja nyrkillä kasvoihin ja vartaloon. Sen jälkeen vastaaja oli ottanut esille kääntöveitsensä, jossa oli ollut noin 10 senttimetrin pituinen terä, ja avannut sen sekä astunut eteenpäin 1-1,5 metriä ja lyönyt veitsellä perääntyvää asianomistajaa aiheuttaen tälle vasempaan olkavarteen 10 senttimetriä pitkän ja 3 senttimetriä syvän viiltohaavan. Vastaaja on käyttänyt pahoinpitelyssä teräasetta. Veitsen esille ottaminen ja sillä lyöminen ovat tapahtuneet nopeasti ja yllättävästi. Vastaaja on suunnannut lyönnin kohti asianomistajan ylävartaloa. Lyönti on ollut kohtalaisen voimakas, koska siitä on aiheutunut pitkä ja syvä haava asianomistajan olkavarteen. Rikosta on teräaseen käyttämisen takia ja myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. Hovioikeus tuomitsi tekijän nuorena henkilönä tehdystä törkeästä pahoinpitelystä ja teräaseen hallussapidosta yleisellä paikalla yhteiseen 4 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen korottaen näin käräjäoikeuden tuomitsemaa 70 päivän ehdollista vankeusrangaistusta. Hovioikeuden ratkaisu teon törkeysarvioinnista vaikuttaa ainakin tapahtumista tuomioon kirjatut seikat huomioon ottaen perustellulta. Vastaavankaltainen vamma on teräaseella aiheutettu tapauksessa, jossa hovioikeus on 28.5.2003 antanut tuomion nro 1564. 21 HE 66/1988 vp, s. 105. 82
Tuomiosta ilmenee, että vastaaja oli 7.12.2001 lyönyt asianomistajaa puukolla oikeaan käsivarteen seurauksin, että käsivarteen oli tullut syvä noin 10 senttimetrin pituinen haava, johon oli ommeltu 15 tikkiä. Perusteluissaan käräjäoikeus lausui muun muassa, että viiltohaava ulottui ihonalaisen rasvakerroksen läpi käsivarren pinnallisiin lihaksiin ja ettei vammaa näin ollen voida pitää aivan vähäisenä. Vastaaja oli lyönyt asianomistajaa takaapäin. Käräjäoikeus oli katsonut vastaajan syyllistyneen törkeään pahoinpitelyyn. Hovioikeus kuitenkin päätyi tässä tapauksessa törkeysarvioinnissa toiseen lopputulokseen. Hovioikeus ei katsonut tekoa kokonaisuutena arvostellen törkeäksi ja totesi perusteluissaan muun muassa, että lääkärintodistuksen mukaan vamma ei ole ollut vakava, eikä se ole vaatinut sairauslomaa. Hovioikeus alensi käräjäoikeuden törkeästä pahoinpitelystä ja teräaseen hallussapidosta yleisellä paikalla tuomitseman 1 vuoden 15 päivän yhteisen vankeusrangaistuksen 6 kuukauteen. 22 Edellä käsiteltyjä tapauksia selvästi vähäisempi vamma oli uhrille aiheutunut tapauksessa, jossa Helsingin hovioikeus on 13.11.2003 antanut tuomion nro 3430. Tässä tapauksessa oli kysymys teosta, jossa vastaaja oli 4.10.2001 lyönyt asianomistajaa fileerausveitsellä oikeaan olkapäähän aiheuttaen siihen noin 0,5 senttimetrin pituisen ja 2,5 senttimetrin syvyisen haavan. Käräjäoikeus oli katsonut vastaajan syyllistyneen törkeään pahoinpitelyyn. Törkeysarviointia käräjäoikeus oli perustellut seuraavasti: Pahoinpitelyssä vastaaja oli käyttänyt apuvälineenä hengenvaarallisena teräaseena pidettävää fileerausveistä. Vastaaja oli yllättäen hyökännyt asianomistajan kimppuun veitsellä aseistautuneena vähäisenä pidettävän riidan yhteydessä. Lisäksi veitsen isku on kohdistunut vastaajan ylävartaloon ja iskun tai vääntämisen voimasta johtuen veitsi on katkennut teräosan jäädessä asianomistajan olkapäähän. Nämä seikat huomioon ottaen vastaajan tekoa on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion syyksilukemisen osalta ja myös käräjäoikeuden tuomitseman 1 vuoden vankeusrangaistuksen osalta tosin poistaen käräjäoikeuden rikoslain 7 luvun 6 :n nojalla tekemän virheellisen kohtuullistamislausuman. Muun kuin varsinaisen ampuma- tai teräaseen käytöstä on ollut kysymys muun muassa tapauksessa KKO 1993:5, jossa korkein oikeus on katsonut ratanaulan hengenvaaralliseksi välineeksi. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty epäily, että ratanaulaa ei ehkä kuitenkaan pidettäisi enää nykylain tarkoittamana teräaseeseen rinnastettavana hengenvaarallisena välineenä. 23 22 Tapaus on sinänsä mielenkiintoinen, kun valituksessa ei edes ollut väitetty, että kysymys olisi ollut vain pahoinpitelystä. Hovioikeuden ratkaisusta oli äänestetty yhden jäsenen katsoessa, ettei ole erityistä syytä tutkia, onko vastaaja syyllistynyt hänen syykseen luettuun tekoon. Eri mieltä ollut jäsen ei olisi muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. 23 Matikkala 2000, s. 115. 83
Edellä jo viitatussa tapauksessa KKO 1996:65 korkein oikeus oli katsonut, ettei kumipamppu ole tässä lainkohdassa tarkoitettu väline. 24 Helsingin hovioikeus ei ole pitänyt lainkohdassa tarkoitettuna hengenvaarallisena välineenä myöskään pesäpallomailaa. Hovioikeus on 13.2.2003 antamallaan tuomiolla nro 407 pysyttänyt käräjäoikeuden ratkaisun tältä osin. Teko oli kuitenkin katsottu törkeäksi pahoinpitelyksi niin käräjäoikeudessa kuin hovioikeudessakin, koska asianomistajalle tässä 18.6.2000 tapahtuneessa pahoinpitelyssä aiheutetut aivovammat ja kallonmurtuma oli katsottu vaikeaksi ruumiinvammaksi. Hovioikeus kuitenkin alensi käräjäoikeuden ehdottomana tuomitseman 1 vuoden vankeusrangaistuksen 8 kuukaudeksi vankeutta ehdollisena. Olutlaseja koskevissa tapauksissa arviointi näyttäisi riippuvan siitä, onko pahoinpitelyssä käytetty ehjää vai rikkinäistä lasia. Helsingin hovioikeus on 7.1.2003 antamassaan tuomiossa nro 19 käräjäoikeuden kannasta poiketen katsonut, ettei olutlasi ole rinnastettavissa ampumatai teräaseeseen. Tapauksessa vastaaja oli 11.10.2001 lyönyt tuopilla asianomistajaa kasvoihin ja tuoppi oli rikkoutunut lyönnin yhteydessä. Hovioikeus katsoi teon pahoinpitelyksi ja alensi käräjäoikeuden törkeästä pahoinpitelystä tuomitseman 1 vuoden 1 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen 11 kuukauteen. Yksi hovioikeuden jäsen oli kuitenkin eri mieltä ja hän olisi pysyttänyt käräjäoikeuden ratkaisun kaikilta osin. Rikkinäistä tuoppia on pidetty lainkohdassa tarkoitettuna välineenä muun muassa Helsingin hovioikeuden 5.3.2002 antamassa tuomiossa nro 548. Tällä ratkaisullaan hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion, jossa vastaaja oli tuomittu törkeästä pahoinpitelystä. Vastaaja oli 14.3.2001 lyönyt asianomistajaa rikkinäisellä tuopin pohjalla rintaan aiheuttaen nännin yläpuolelle 3-4 senttimetriä pitkän viiltohaavan. Vastaajalle tuomittiin teosta 10 kuukautta vankeutta ehdollisena. Helsingin hovioikeuden tuomiossa 26.3.2002 nro 884 on arvioitu terotetun hammasharjan hengenvaarallisuutta. Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion, jossa oli katsottu, ettei vastaajan 4.12.1999 tapahtuneessa pahoinpitelyssä käyttämää terotettua hammasharjaa ole pidettävä lainkohdassa tarkoitettuna hengenvaarallisena välineenä, vaikka lääkärinlausunnon mukaan sillä on mahdollista aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja. Hovioikeus ei myöskään korottanut tekijän pahoinpitelystä ja yhteensä kahdestakymmenestä viidestä muusta rikoksesta saamaa yhteistä 1 vuoden vankeusrangaistusta. 25 Mainitussa tapauksessa niin syyttäjä kuin asianomistajakin olivat valittaneet tuomiosta hovioikeuteen. Syyttäjän valituksen perusteissa esitetään muun muassa: Lääkärinlausunnosta ilmenee, että hammasharjan kädensijan pää oli teroitettu siten, että kärki vastasi piikkiä ja että kohtalaista voimaa käyttäen se läpäisee ihon ja terä ulottuu ruumiin sisään mahdollisesti jopa 10 senttimet- 24 Edellä kohta 3.3. 25 Yhteistä vankeusrangaistusta oli aikaisempien tuomioiden nojalla kohtuullistettu. 84
rin matkan kyeten vaurioittamaan elintärkeitä kudoksia. Lääkärinlausunnon mukaan sanotunlaisella välineellä oli mahdollista aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja. Käräjäoikeuden tarkoittamassa hallituksen esityksessä ei ollut otettu kantaa siihen, mistä materiaalista ampuma- tai teräaseisiin rinnastettavan hengenvaarallisen välineen tulisi olla. Lainsäätäjän tarkoitus ei ollut ollut sulkea hengenvaarallisten välineiden joukosta sellaisia välineitä, jotka oli tarkoituksellisesti tehty käyttötarkoitukseltaan teräasetta vastaavaksi. Teroitettu hammasharja vastasi vaarallisuudeltaan esimerkiksi metallipiikkiä. Sinänsä syyttäjänkin kannanotto on hyvin perusteltu. Vastaaja näyttäisi tarkoituksellisesti muokanneen hammasharjan pahoinpitelyssä käytettäväksi syyttäjän viittaaman piikin kaltaiseksi välineeksi. Ratkaisun tekstistä ei tosin tarkemmin ilmene, mitä materiaalia hammasharja oli ollut. Hovioikeus kuitenkin pysytti käräjäoikeuden ratkaisun tarkempia lisäperusteluja esittämättä. Kysymyksessä olevassa tapauksessa asianomistajalle oli sinänsä aiheutunut vain vähäisiksi katsottavia vammoja. 3.5. Tapauksia koskevia yleisiä havaintoja Otannassa mukana olleista tarkemmin tarkastelluista oikeustapauksista ei selkeästi ollut havaittavissa, mikä on ollut syynä siihen, ettei hovioikeuteen saapuneet törkeää pahoinpitelyä koskevat asiat ole vuoden 2001 jälkeen lisääntyneet alussa esityn oletuksen tavoin. Tapauksia läpi käytäessä vaikutti siltä, että niin ennen vuonna 2001 rangaistusasteikkoon tehtyä muutosta kuin sen jälkeenkin hovioikeuden käsiteltäviksi saatetut kysymyksessä olevaa rajanvetoa koskevat tapaukset olivat olleet vakavuudeltaan ja törkeysasteeltaan suurin piirtein vastaavankaltaisia. Varsinaista rajanvetoa koskevaa oikeuskäytännössä tapahtunutta muutosta ei tuomioista siis ollut havaittavissa. Sitä vastoin tuomioista ilmeni se säännösmuutosta koskevissa esitöissäkin esitetty seikka, että törkeistä pahoinpitelyistä oli ennen lainmuutosta usein tuomittu alle vuoden pituisia vankeusrangaistuksia. Lainmuutoksen jälkeen tehdyistä teoista tuomittu rangaistus oli useissa tapauksissa lähellä rangaistusminimiä ja joissakin tapauksissa oli jopa tuomittu vain minimirangaistus tai ainakin tosiasiallisesti siksi katsottava rangaistus, kuten esimerkiksi edellä mainitussa hovioikeuden 28.5.2003 antaman ratkaisun liitteenä olleessa käräjäoikeuden ratkaisussa, jossa vastaajalle tuomittu yhteinen vankeusrangaistus oli vain 1 vuosi 15 päivää vankeutta. 26 Pitkälle meneviä johtopäätöksiä otannassa olleista tuomioista ei kuitenkaan ole tehtävissä. Kuten edellä käsitellyistä hovioikeuden tuomioista ilmenee, useat aivan tuoreetkin ratkaisut koskivat ennen lainmuutosta tapahtuneita tekoja. Lainmuutoksen jälkeen tapahtuneiden tekojen osalta suuri osa hovioikeuden jo 26 Edellä kohta 3.4. 85
antamista ratkaisuista koskee sellaisia kiireellisempiä toimenpiteitä vaativien, kuten esimerkiksi vangittujen vastaajien asioita, jolloin teotkin ovat olleet jo sen verran vakavia, ettei niissä varsinaisesti ole ollut kysymys nyt kyseessä olevasta rajanvedosta. Näin ollen hovioikeuden arkistosta ei vielä ole saatavissa kovin kattavaa aineistoa mahdollisista muutoksen vaikutuksista. 4. Lopuksi Laillisuusperiaatteen ja lain ajallisen soveltuvuuden osalta lähinnä nyt kysymyksessä olevien 1 ja 2 momentin kirjaaminen rikoslakiin ei tuone muutoksia tuomiostuinten käytännössä tekemään kysymyksessä olevan kaltaiseen tulkitsemistoimintaan. Yleisessä oikeuskäytännössä mainituista säännöksistä ilmenevät periaatteet ovat olleet muualle kirjattuina säännöksinä vaikuttamassa ennenkin, mutta niiden kirjaaminen suoraan rikoslakiin mahdollisesti entisestään korostaa niiden tärkeyttä ja muistuttaa tuomareita niiden olemassaolosta. Esityksen vaikutusten odotetaankin näiltä osin lähinnä näkyvän lainsoveltamisen laadun paranemisena ja siinä, että oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden arvot toteutuvat rikoslainkäytössä nykyistä paremmin. 27 Jotta tämä lain esitöissä esiin tuotu tavoite saavutettaisiin, tulee edellä kerrotut ihmis- ja perusoikeusnäkökohdat laajemminkin muistaa ottaa huomioon rikosasioita tuomioistuimissa käsiteltäessä ja ratkaistaessa. Lähteet Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen käsittäväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi (HE 66/1988 vp). Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi (HE 94/1993 vp). Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain ja pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta (HE 213/2000 vp). Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (HE 44/2002 vp). Heinonen, Olavi ym: Rikosoikeus. Helsinki 2002. Matikkala, Jussi: Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset. Jyväskylä 2000. Matikkala, Jussi: Näkökohtia rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi annetusta HE 44/2002:sta. Teoksessa: Rikosoikeudellisia kirjoituksia VII : Pekka Koskiselle 1.1.2003 omistettu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N.o 237. Helsinki 2003. Lahti, Raimo: Rikosoikeuden yleisten oppien uudistamisesityksen arviointia. Teoksessa: Rikosoikeudellisia kirjoituksia VII : Pekka Koskiselle 1.1.2003 omistettu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N.o 237. Helsinki 2003. Lakivaliokunnan mietintö rikoslain kokonaisuudistuksen II vaiheen hallituksen esityksestä (LaVM 22/1994 vp). Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain yleinen osa. Helsinki 1997. 27 HE 44/2002 vp, s. 26. 86
Rikollisuustilanne 2002. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 200. Helsinki 2003. Oikeustapaukset KKO 1932-I-7 KKO 1955-II-49 KKO 1953-II-130 KKO 1980-II-7 KKO 1993:5 KKO 1994:10 KKO 1996:65 KKO 1998:1 Helsingin hovioikeuden tuomio 5.3.2002 nro 548 Helsingin hovioikeuden tuomio 26.3.2002 nro 884 Helsingin hovioikeuden tuomio 2.1.2003 nro 2 Helsingin hovioikeuden tuomio 7.1.2003 nro 19 Helsingin hovioikeuden tuomio 3.2.2003 nro 332 Helsingin hovioikeuden tuomio 13.2.2003 nro 407 Helsingin hovioikeuden tuomio 14.3.2003 nro 790 Helsingin hovioikeuden tuomio 28.5.2003 nro 1564 Helsingin hovioikeuden tuomio 13.11.2003 nro 3430 87